中国商标保护理论的现在的发展.docVIP

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中国商标保护理论的现在的发展 文档信息 : 文档作为关于“法律或法学”中“专利法”的参考范文,为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文9833字,doc格式,可编辑。质优实惠,欢迎下载! 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1:中国商标保护理论的现在的发展 1 一、强调注册商标的使用 2 二、商标与商标权 4 三、商标侵权与法律救济 6 四、结论 7 文2:税收筹划理论的现在的发展 8 (一)对称型不确定性下的有效税收筹划 10 (二)非对称型不确定性下的有效税收筹划 11 参考文摘引言: 14 原创性声明(模板) 14 文章致谢(模板) 15 正文 中国商标保护理论的现在的发展 文1:中国商标保护理论的现在的发展 中国现代的《商标法》颁布于1982年8月,于1983年3月开始实施。1992年曾经做过一次修订,主要是增加了关于服务商标的注册和保护。到了2001年,中国为了加入世界贸易组织,又依据TRIPS协议修改了《商标法》,主要是强化了商标保护的民事和行政措施。应该说,中国制定《商标法》,于1992年和2001年修订《商标法》,主要是为了与国际规则接轨,对于商标保护的实践中出现的问题关注不够。到了2013年8月修订《商标法》,则着力解决了近年来商标注册和商标保护中的一些重大问题。 一、强调注册商标的使用 商标是指示商品或者服务来源的标记,其作用是将不同的市场主体所提供的商品或者服务区别开来,方便消费者通过商标购买相应的商品或者服务。按照中文的字面含义,“商标”应当是指商业活动中使用的标记。按照英文的“trademark”,也应当是使用于“trade”之中的“mark”或者标记。事实上,从商标的定义来看,相关的标记只有使用在实际的商业活动中,才可以起到指示商品或者服务来源的作用。 然而,就是这样一个不言自明的概念,在中国的实践中却出现了一些偏差。第一,受到行政主导的注册理论的影响,在很多人的观念中,只有获准注册的商标才可以叫做商标,没有申请和获准注册的商标则不属于“商标”。第二,只要申请和获准了行政机关的注册,就可以称之为“商标”。至于相关的“注册商标”是否实际使用,似乎并不重要。与这两个偏差相对应,就出现了数额巨大的“注册商标”。例如,根据国务院新闻办公室的消息,2014年国家工商行政管理总局商标局受理商标注册申请222.8万件,连续十三年居于全球之首。截止2014年底,中国的有效商标注册量839万件。据估计,2015年全年的注册申请量是280万件,有效商标注册量为1000万件。 对于如此巨大的商标注册申请量和有效注册商标的保有量,我们可以提出一系列疑问。例如,在每年二百多万件的商标注册申请中,有多少件是申请者已经使用或者准备使用在商业活动中的商标?又如,在目前大约1000万件的有效注册商标中,有多少件是实际使用在商业活动中的商标,又有多少件不过是躺在商标注册簿上的“标记”?至少在笔者看来,每年二百多万件的商标注册申请中,有相当一部分是根本没有打算在商业中使用的“标记”;在大约1000万件的有效注册商标中,也有相当一部分是从来没有使用在商品或者服务上的“标记”。显然,这些申请注册的“标记”或者获准注册的“标记”,不属于商标法意义上的商标。 其实,中国《商标法》从一开始就没有忽略商标的实际使用。例如,1982年《商标法》第4条规定,企业、事业单位和个体工商业者,对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请注册。又如,2013年修订的《商标法》规定:“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。”按照这个规定,只有使用在相关商品上的商标,或者准备使用在商品或者服务上的商标,才可以申请和获得注册。 为了解决商标注册中出现的偏差,2013年修订的《商标法》以多个条文强调了商标的使用。例如,第8条规定任何能够将市场主体的商品或者服务与他人的商品或者服务“区别开的标志”,可以注册为商标。又如,第48条规定了商标使用的定义:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”再如第64条规定,在侵权诉讼中,注册商标所有人应当提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。如果不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。此外,第59条还规定,商标注册人申请商标注册以前,他人已经在同一种商品或者类似商品上使用相同或者近似的商标,并且有一定的影响力的,可以

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